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【第263號】“索債型”扣押、拘禁案件的定性
來源: 刑事審判參考   日期:2024-12-27   閱讀:

《刑事審判參考》(2003年第5輯,總第34輯)

【第263號】雷某1等非法拘禁案-“索債型”扣押、拘禁案件的定性

節(jié)選裁判說理部分,僅為個人學(xué)習(xí)、研究,如有侵權(quán),立即刪除。

二、主要問題

本案被告人的“索債型”扣押、拘禁他人行為,構(gòu)成綁架罪還是非法拘禁罪?

對于本案被告人行為的定性,有兩種意見:

一種意見認為被告人以勒索財物為目的綁架他人,行為均已構(gòu)成綁架罪。一審法院及公訴機關(guān)、二審出庭檢察院均持此種意見。

另一種意見認為被告人的行為系因經(jīng)濟糾紛,而采用非法扣押、拘禁他人的手段索取債務(wù),應(yīng)構(gòu)成非法拘禁罪。

二審法院采納了后一種意見。

三、裁判理由

綁架罪是指以勒索財物或者為實現(xiàn)其他非法利益為目的,使用暴力、脅迫、麻醉或者其他方法劫持他人的行為。非法拘禁罪是指以拘、押、禁閉或者其他強制方法,非法剝奪他人人身自由的行為。我國刑法第二百三十八條第三款規(guī)定:“為索取債務(wù)非法扣押、拘禁他人的”,依照非法拘禁罪處罰。在審判實踐中,上述兩罪通常表現(xiàn)為以勒索財物為目的的“索財型”綁架罪和以索取債務(wù)為目的的“索債型”非法拘禁罪。

“索財型”綁架罪和“索債型”非法拘禁罪都實施了剝奪他人的人身自由,并向他人索要財物的行為,但兩罪在犯罪構(gòu)成上有較大區(qū)別。

1.犯罪的主觀故意不同?!八髫斝汀苯壖茏镆岳账髫斘锛捶欠ㄕ加兴素斘餅槟康摹!八鱾汀狈欠ň薪镆宰匪鱾鶆?wù)(既包括合法債物,也包括賭債等法律不予保護的債務(wù)),即以索要自己的財物,實現(xiàn)自己的債權(quán)為目的,而不是想將他人的財產(chǎn)占為己有,不具有勒索財物的目的。

2.犯罪起因不同?!八髫斝汀苯壖茏锏男袨槿藶閷崿F(xiàn)勒索財物的目的,往往是無中生有地選擇富有的、不特定的犯罪對象,被害人一般無過錯?!八鱾汀狈欠ň薪锏男袨槿伺c被害人之間存在特定的債權(quán)債務(wù)關(guān)系,屬于“事出有因”,而被害人大多自身有一定的過錯,即欠債不還或有客觀存在的債務(wù)糾紛。債權(quán)債務(wù)關(guān)系的存在與否是區(qū)分“索債型”非法拘禁罪與“索財型”綁架罪的關(guān)鍵特征。

3.侵犯的客體不同。“索財型”綁架罪侵犯的是復(fù)雜客體,即他人的人身權(quán)利和財產(chǎn)權(quán)利?!八鱾汀狈欠ň薪锴址傅目腕w是簡單客體,即他人的人身權(quán)利。

4.客觀表現(xiàn)不同。“索財型”綁架罪以暴力、脅迫、麻醉等方法為必備條件?!八鱾汀狈欠ň薪镌诳陀^上則不要求采用暴力、脅迫、麻醉等方法,雖然在實施非法拘禁過程中,也可能會有捆綁、毆打等行為,但對他人的生命健康造成的損害一般比綁架罪小得多。

5.社會危害不同?!八髫斝汀苯壖茏锱c“索債型”非法拘禁罪給被害人、被害人的親屬和社會造成的心理影響、不安全感和危害有很大不同,前者的不利影響和社會危害性比后者更為嚴重。

上述區(qū)別,有助于區(qū)分“索財型”綁架罪和“索債型”非法拘禁罪的性質(zhì),特別是行為人的主觀故意和犯罪起因方面的不同,是區(qū)分兩個罪的關(guān)鍵。但是并非所有的“索債型”扣押、拘禁行為,都以非法拘禁罪定罪處罰,有的還可能涉及綁架罪的適用。這類案件,都以一定的債權(quán)債務(wù)關(guān)系為前提,由于在民事或經(jīng)濟糾紛中“債”的關(guān)系十分復(fù)雜,在定性時可能涉及綁架罪和非法拘禁罪的選擇。綁架罪的法定最低刑為十年,其處罰大大重于非法拘禁罪,因此,在對“索債型”扣押、拘禁行為定性時,在把握好兩罪區(qū)別的前提下,嚴格依照刑法主客觀統(tǒng)一的原則,根據(jù)案件的具體情況作出慎重的判斷。

情形一:原債務(wù)數(shù)額難以確定。在一些“索債型”扣押、拘禁案件中,行為人認為確實存在債務(wù),而被害人予以否認,或者行為人與被害人雖然均承認存在債務(wù)關(guān)系,但是雙方在具體數(shù)額上說法不一致,由于缺乏證據(jù)而難以查清原債權(quán)債務(wù)關(guān)系中涉及的具體數(shù)額。如果行為人主觀上認為確實存在債務(wù)或者確認債務(wù)為某一數(shù)額,即使有證據(jù)證明行為人對債務(wù)或數(shù)額的認識是基于某種錯誤,行為人也是在“索要債務(wù)”的主觀認識之下實施扣押、拘禁被害人的行為,而不存在“勒索他人財物的目的”,因此應(yīng)以非法拘禁罪定罪處罰。如果以綁架罪定罪,則有客觀歸罪之嫌。

情形二:索要數(shù)額高于原債務(wù)。在“索債型”扣押、拘禁案件中,行為人可能因為多種原因向被害人索要高于原債務(wù)數(shù)額的財物,有的是出于對被害人久拖不還債務(wù)的氣憤,有的是為彌補討債費用或商業(yè)損失,有的是借機勒索更多的財物等等。不能僅因索要數(shù)額超過原債務(wù),就簡單認定上述行為均構(gòu)成綁架罪,而要具體情況具體分析。如果索要的數(shù)額大大超過原債務(wù)數(shù)額,且與其他情節(jié)相結(jié)合,足以證明行為人的主觀目的已經(jīng)由索債轉(zhuǎn)化為勒索財物,則該行為已觸犯了綁架罪和非法拘禁罪兩個罪名,按照想象競合犯的處罰原則,應(yīng)以綁架罪定罪處罰。如果索要的數(shù)額超過原債務(wù)的數(shù)額不大,或者雖然索要的數(shù)額超過原債務(wù)的數(shù)額較大,但超出的部分是用于彌補討債費用或由此帶來的其他損失,行為人認為這些費用和損失應(yīng)由被害人承擔,其主要目的仍是索債,而不是勒索財物。從主客觀相一致以及有利于被告人的刑法原則上看,上述行為應(yīng)當以相對較輕的非法拘禁罪定罪,而不宜定綁架罪。如果索要數(shù)額大大超過原債務(wù),當被害人拿出與原債務(wù)數(shù)額相近的財物后,行為人主動停止索要其他財物,這在客觀上可以證明行為人并不具備勒索他人財物的目的,也不宜定綁架罪,而應(yīng)定非法拘禁罪。

本案雙方當事人之問確實存在因經(jīng)濟糾紛產(chǎn)生的債權(quán)債務(wù)關(guān)系,但在具體數(shù)額上認識不一,而且被告人索要的錢財超出了其自己估算的債務(wù)的數(shù)額。被告人的行為應(yīng)認定為綁架罪還是非法拘禁罪,要根據(jù)本案的實際情況,結(jié)合被告人的主觀因素和其他具體情節(jié)作出判斷。

被告人雷某1出資與被害人(未出資)合伙在北京經(jīng)營公司,辦理留學(xué)等各項業(yè)務(wù),期間,雷某1還向被害人提供食宿費用和業(yè)務(wù)費用。而被害人卻瞞著雷某1,以該公司的名義私自招攬客戶到境外培訓(xùn)、留學(xué),并將收取的費用全部據(jù)為己有。后該事被雷某1發(fā)覺,雷某1要求被害人賠償其經(jīng)濟損失,二人為此產(chǎn)生糾紛。雙方在造成經(jīng)濟損失數(shù)額的問題上認識不一:被害人認為雷某1向其支付了各種費用人民幣2.8萬余元,雷某1的損失僅限于此;而雷某1認為自己為經(jīng)營公司投入了大量錢財,被害人的行為給公司對留學(xué)項目的投資經(jīng)營造成了實際損失,各種經(jīng)濟損失數(shù)額約合人民幣70余萬元。雷某1為了“把錢追回來,彌補自己的損失”,而找到另兩名被告人將被害人扣押、拘禁。被告人吳某2、尹某3亦供述其二人是為幫助雷某1索要欠款而實施犯罪。從上述情節(jié)可以看出,三被告人是在“索要債務(wù)”的主觀認識下實施扣押、拘禁被害人的行為的。

三被告人開始向被害人索要25萬美元,后承諾交付15萬美元(約合人民幣120余萬元)即可放人,被害人一方對此均予以證明,對索要數(shù)額應(yīng)認定為15萬美元。雷某1承諾討債成功后,給付吳某2、尹某3索要錢財?shù)娜种蛔鳛椤昂锰庂M”,該事實有各被告人的供述證明。被告人索要的數(shù)額雖高于被告人主觀估算的債務(wù)數(shù)額人民幣70萬元,但雷某1認為超額部分系用于支付吳某2、尹某3幫助討債的費用,因此“索要債務(wù)”仍為被告人犯罪的主要目的。

按照主客觀相統(tǒng)一和有利于被告人的原則,本案應(yīng)以非法拘禁罪定罪。

根據(jù)上述事實和理由,二審法院對各被告人以非法拘禁罪定罪是正確的。


 
 
 
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