刑事審判參考(2022年第3輯,總第133輯)
[第1500號]李某文、李某武敲詐勒索案--利用“專利維權(quán)”碰瓷行為應(yīng)如何定罪
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二、主要問題
(一)如何區(qū)分合理的專利維權(quán)行為與敲詐勒索行為?
(二)專利權(quán)方與他人惡意串通,利用訴訟并舉報的方式脅迫被害單位進而獲取錢款的行為如何定性?
三、裁判理由
(一) 正常專利維權(quán)行為與敲詐勒索行為的區(qū)分
本案中,對于被告人李某文實施的其關(guān)聯(lián)公司與掌閱公司(第一節(jié)事實)、盈趣公司、古北公司、鴻雁公司之間的專利訴訟及獲利行為如何定性有兩種觀點。
第一種觀點認(rèn)為,李某文不以正常的生產(chǎn)經(jīng)營為主目的使用專利,而是將申請的專利大量用于專利訴訟索賠,即在企業(yè)市融資等關(guān)鍵書點以對方侵權(quán)為由提出訴訟并以此獲取補償款或者專實施許可費,這種行為已對相關(guān)企業(yè)造成威脅,符合敲詐勒索罪的基特征,構(gòu)成敲詐勒索罪。
第二種觀點認(rèn)為,李某文雖然選取了企業(yè)上市融資等關(guān)鍵節(jié)點提起訴訟,但其提起專利訴訟的合法依據(jù)不能完全否認(rèn)大部分專利權(quán)是其或者其所屬公司所有,并經(jīng)國家知識產(chǎn)權(quán)局確認(rèn)有效的專利權(quán),故當(dāng)李某文提出侵權(quán)之訴的時候,只表明他有維護正當(dāng)權(quán)和的目的,而這不能等同于非法占有財物的目的,對于這部分事實不宜定為犯罪。
我們同意第二種觀點,理由如下:詐勒索犯罪是一種財產(chǎn)犯罪財產(chǎn)犯罪侵犯的是他人的財產(chǎn)權(quán)益。如果財產(chǎn)轉(zhuǎn)移具有合法根據(jù),則不能認(rèn)定為財產(chǎn)犯罪。根據(jù)專利法的相關(guān)規(guī)定,依法定程序取得專利并受法律保護的發(fā)明創(chuàng)造成果主要包括發(fā)明、實用新型和外觀設(shè)計三種。通過依法申請專利、取得專利權(quán)并承擔(dān)相應(yīng)義務(wù)的專利權(quán)人利用專利依法獲得財物的主要依據(jù)是專利許可費、因?qū)@謾?quán)或可能專利侵權(quán)獲得的賠償或和解費、專利轉(zhuǎn)讓費。本案該部分事實中,被告人李某文或其關(guān)聯(lián)方持有行政管理部門確認(rèn)有效的專利權(quán),其認(rèn)為上述四家企業(yè)的產(chǎn)品技術(shù)方案等有侵犯其或其關(guān)聯(lián)方專利權(quán)的可能性,要求法院確認(rèn)侵權(quán)事實和索要賠償,后與對方簽訂協(xié)議并以此獲得了許可費或者和解費,上述費用的取得均在專利法規(guī)定范圍之內(nèi)。
1.關(guān)于被告人李某文及其關(guān)聯(lián)方從掌閱公司、古北公司、鴻雁公司取得的專利實施許可費
實施許可費來源于李某文及其關(guān)聯(lián)方和掌閱公司、古北公司、鴻雁公司簽署專利實施許可合同,合同分別約定李某文及其關(guān)聯(lián)方將其所有的全部或者部分專利 (包括發(fā)明專利和實用新型)普通許可給對方公司。根據(jù)專利法第十二條規(guī)定:“任何單位或者個人實施他人專利的,應(yīng)當(dāng)與專利權(quán)人訂立實施許可合同,向?qū)@麢?quán)人支付專利使用費......”第四十五條規(guī)定:“自國務(wù)院專利行政部門公告授予專利權(quán)之日起,任何單位或者個人認(rèn)為該專利權(quán)的授予不符合本法有關(guān)規(guī)定的,可以請求專利復(fù)審委員會宣告該專利權(quán)無效。”第四十六條規(guī)定:“專利復(fù)審委員會對宣告專利權(quán)無效的請求應(yīng)當(dāng)及時審查和作出決定,并通知請求人和專利權(quán)人宣告專利權(quán)無效的決定,由國務(wù)院專利行政部門登記和公告。對國務(wù)院專利行政部門宣告專利權(quán)無效或者維持專利權(quán)的決定不服的,可以自收到通知之日起三個月內(nèi)向人民法院起訴。人民法院應(yīng)當(dāng)通知無效宣告請求程序的對方當(dāng)事人作為第三人參加訴訟?!睆纳鲜龇煽梢钥闯?,一方面,掌閱公司、古北公司、鴻雁公司作為被許可方,有義務(wù)按照合同約定的內(nèi)容向李某文及其關(guān)聯(lián)方支付專利權(quán)普通實施許可的費用;另一方面,如果掌閱公司、古北公司、鴻雁公司認(rèn)為李某文及其關(guān)聯(lián)方被授予的專利權(quán)違反了專利法的規(guī)定,可以向?qū)@姓块T提起無效宣告請求無效宣告請求人或者專利權(quán)人對專利行政部門決定不服的,可以進一步提出行政訴訟。如果因?qū)@麢?quán)無效導(dǎo)致合同終止的,也應(yīng)按照雙方的約定進行許可費用的返還和賠償造成的損失。由此可以看出,專利法賦予了專利權(quán)人通過專利許可等方式獲得許可費用的權(quán)利。許可費用的具體金額可以由許可方和被許可方根據(jù)專利技術(shù)狀況、實施的行為與期限被許可方可能獲得的經(jīng)濟利益等多方因素綜合考慮而加以確定。雖然掌閱公司等企業(yè)也利用申請專利無效的程序來防止專利行政機關(guān)對李某文及其關(guān)聯(lián)方的不當(dāng)授權(quán),但是由于專利權(quán)無效宣告的過程非常繁復(fù),交叉訴訟、循環(huán)訴訟情況時有發(fā)生,訴訟時間較長,故簽訂專利實施合同不失為權(quán)宜之計。而李某文及其關(guān)聯(lián)方確有利用專利無效程序繁瑣這一弊端之嫌,但從在案證據(jù)可以確定的是,李某文及其關(guān)聯(lián)方的確系許可專利的權(quán)利人,那么其在合同約定范圍內(nèi)、普通許可他人實施自己專技術(shù)并以此獲取專利實施許可費用是完全符合法律規(guī)定的。
2.關(guān)于被告人李某文及其關(guān)聯(lián)方從盈趣公司取得的和解費
專利法第六十五條規(guī)定“未經(jīng)專利權(quán)人許可,實施其專利,即侵犯其專利權(quán),引起糾紛的,由當(dāng)事人協(xié)商解決;不愿協(xié)商或者協(xié)商不成,專利權(quán)人或者利害關(guān)系人可以向人民法院起訴,也可以請求管理專利作的部門處理...”第七十一條第一款至第三款規(guī)定:“侵專利的償數(shù)額按照權(quán)利人因被侵權(quán)所受到的實際損失或者侵權(quán)人因侵權(quán)所獲的利益確定;權(quán)利人的損失或者侵權(quán)人獲得的利益難以確定的,參照該專利許可使用費的倍數(shù)合理確定。對故意侵犯專利權(quán),情節(jié)嚴(yán)重的,可以在按照上述方法確定數(shù)額的一倍以上五倍以下確定賠償數(shù)額。權(quán)利人的損失、侵權(quán)人獲得的利益和專利許可使用費均難以確定的,人民法院可以根據(jù)專利權(quán)的類型、侵權(quán)行為的性質(zhì)和情節(jié)等因素,確定給予三元以上五百萬元以下的賠償。賠償數(shù)額還應(yīng)當(dāng)包括權(quán)利人為制止侵權(quán)行為所支付的合理開支。”從上述法律規(guī)定可以看出,專利侵權(quán)行為要承拍相應(yīng)的法律責(zé)任,其中,侵權(quán)方承擔(dān)責(zé)任最重要的方式就是向權(quán)利人賠償損失。法律賦予專利權(quán)人以訴訟、協(xié)商等方式解決雙方糾紛的權(quán)利若侵權(quán)事實存在,專利權(quán)人有獲得經(jīng)濟賠償?shù)臋?quán)利。因此,在該部分事實中,李某文及其關(guān)聯(lián)方通過提起專利訴訟與盈趣公司簽訂協(xié)議,獲得和解費的行為是在專利權(quán)人依法保護自身權(quán)益的行為范疇之中。有觀點認(rèn)為李某文及其關(guān)聯(lián)方與盈趣公司達(dá)成和解獲取財物的依據(jù)并不是法院確認(rèn)了侵權(quán)事實,故李某文的行為無合法依據(jù)。我們認(rèn)為,即使法院未評判侵權(quán)事實是否存在,但只要李某文提起訴訟所依據(jù)的專利權(quán)是真實有效的,就不能排除雙方協(xié)商一致的原因系“可能侵權(quán)事實”等因素的存在。換而言之,因為現(xiàn)有證據(jù)不能排除“取得財物行為具有合法(指民事或者行政等相關(guān)法律)根據(jù)”的合理懷疑就不能認(rèn)定被告人取得財物的行為是犯罪行為。不能因為行為人的很多專利未用于生產(chǎn)經(jīng)營,而是通過訴訟獲得了補償款或者許可費,就主觀推斷“李某文多多少少有非法占有的意思,大概率是沒有侵權(quán)事實的存在就拿到錢款”,進而得出該行為構(gòu)成犯罪的結(jié)論。
(二)被告人虛構(gòu)專利獨占許可的行為具有違法性
對于關(guān)聯(lián)公司與掌閱公司發(fā)生的第二節(jié)事實,辯護人提出,科斗公司仍是合法的專利權(quán)人,專利權(quán)人和對方公司的和解協(xié)議具有民事合法性,二被告人所實施的這部分行為也不能認(rèn)定為犯罪網(wǎng)我們認(rèn)為,被告人李某文的關(guān)聯(lián)企業(yè)享有專利權(quán),但是行為人并不是以此為籌碼脅迫對方,被害單位也并非因為該專利權(quán)歸屬于科斗公司而產(chǎn)生恐懼心理處分財產(chǎn)。二被告人提出脅迫的籌碼是步島公司享有專利獨占使用權(quán),掌閱公司對步島公司構(gòu)成專利侵權(quán),而實際上這個獨占許可完全是被告人虛構(gòu)的。李某文及其關(guān)聯(lián)方第一次與掌閱公司簽訂的專利實施許可合同已經(jīng)將包含第ZL201010523269.X號發(fā)明專利在內(nèi)的專利權(quán)普通許可給了掌閱公司,但其為了非法獲利,制造了第ZL201010523269.X號發(fā)明專利不包含在前一份許可合同之內(nèi)的假象,通過倒簽合同虛假許可的方式,將步島公司包裝成專利的“被獨占許可方”。被告人之所以不以科斗公司的名義再次提出訴訟或者舉報,是因為在科斗公司與掌閱公司簽訂的許可合同中雙方已經(jīng)約定了對第ZL201010523269.X號發(fā)明專利使用的權(quán)利義務(wù),其不能再以掌閱公司侵權(quán)為由提起訴訟。所以被告人只能制造虛假的權(quán)利主體再次提出訴訟和舉報,以此達(dá)到非法取財?shù)哪康摹?/p>
該節(jié)事實判斷的關(guān)鍵點是二被告人取得錢款的依據(jù)是否合法。因為在財產(chǎn)犯罪中,刑事違法性判斷是在法秩序統(tǒng)一原則下的違法相對性判斷,財產(chǎn)轉(zhuǎn)移行為在民事等相關(guān)法律范疇內(nèi)是違法的前提下,才有可能在刑法范疇內(nèi)認(rèn)定有罪。本案中被告人李某文、李某武取得錢款的根據(jù)是與掌閱公司簽訂的第二份糾紛解決協(xié)議。該份協(xié)議看似是平等民事主體之間的約定,實則沒有民事合法的可能性。雖然科斗公司也作為協(xié)議的一方簽訂合同,但是該協(xié)議約定的和解費不是科斗公司作為專利權(quán)獲得的轉(zhuǎn)讓費、許可費或者侵權(quán)賠償款??贫饭緵]有與閱公司再協(xié)離許可費用高低的問題,也無商談專利權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜,同時科斗公司與掌閱公司簽訂的第一份許可合同已經(jīng)生效,掌閱公司對科斗公司也不成專利侵權(quán)。協(xié)議另一方步島公司并不是真實的專利權(quán)方、專利實施許可方,其不能以第ZL201010523269.X 號發(fā)明專利為由向閱公司提財產(chǎn)訴求。第二份糾紛解決協(xié)議的訂立是由科斗公司與步島公司之間都份虛假的“獨占許可合同”的衍生物。而“獨占許可合同”是二被告人惡意串通,損害掌閱公司利益的合同,是民事上的無效合同,不具有合法性。故在此基礎(chǔ)上簽訂的糾紛解決協(xié)議具有違法性。
(三)被告人以虛構(gòu)的專利獨占許可提起訴訟,依法構(gòu)成敲許勒索罪中的“以脅迫方式”勒索財物
敲詐勒索罪是以暴力或者脅迫手段使對方產(chǎn)生恐懼心理進而取得財產(chǎn)的犯罪。這里的脅迫一般是指對被害人以“惡害”相通告。實踐中有觀點認(rèn)為只有行為人主動向被害方以明示的言辭方式提出惡害通告才能認(rèn)定為脅迫,我們認(rèn)為這個觀點并未準(zhǔn)確把握敲詐勒索罪中“脅迫的實質(zhì)內(nèi)涵。具體理由如下。
第一,敲詐勒索罪中的脅迫,并不要求行為人必須是對被害方提出通告,也可以是向第三方提出進而轉(zhuǎn)告被害人,同樣也能達(dá)到脅迫的效果。
第二,敲詐勒索罪中的脅迫,并不要求行為人必須是以明示的、言辭的方式向被害方提出通告,也可以是以暗示的、行為的方式脅迫被害人。這類案件中,行為人往往掌握了被害人的弱點,被害人也十分清楚威脅的內(nèi)容,行為人此時利用優(yōu)勢地位以行為的方式加以威脅也能達(dá)到言辭威脅同樣的效果。比如,有些針對酒駕人員的碰瓷行為,行為人往往通過圍追堵截逼停被害人,然后停車報警對方酒駕。此時被害方一看對方報警就會同意和解,并支付高額的和解費用。這里的報警行為實際就是一種脅迫。
第三,敲詐勒索罪中的脅迫,必須要達(dá)到使被害人產(chǎn)生恐懼心理的程度。在不涉及市場環(huán)境背景下的敲詐勒索案件,是否達(dá)到恐懼的心理程度應(yīng)當(dāng)根據(jù)一般人的生活經(jīng)驗法則加以判斷,比如,根據(jù)行為發(fā)生的地點、行為方式、勒索財物數(shù)額大小等因素加以判斷:而在涉及市場環(huán)境背景下的敲詐勒索案件,除一般人的生活經(jīng)驗法則之外還需要考慮國家政策導(dǎo)向、被害人資金環(huán)境松緊程度、行政監(jiān)管的強弱程度等因素加以綜合判斷。
本案中,被告人李某文、李某武及其二人的關(guān)聯(lián)公司與掌閱公司之間發(fā)生第二節(jié)事實時,被害單位處于上市融資的關(guān)鍵時期,前期已經(jīng)付出大量人力和物力,但李某文等人的虛假訴訟和舉報行為,導(dǎo)致公司上市進程一再耽擱,這會對企業(yè)運營帶來重大不利影響,故被害單位“迫不得已”同意與對方協(xié)商。雖然被告人商談時并未使用“如果不給錢就·.....”等強烈威脅性言語,而是讓對方公司“花錢買撤訴”。但當(dāng)先行的訴訟和舉報已經(jīng)具備一定的脅迫效果,再加上后續(xù)壓制式的談判,結(jié)合被害單位資金成本、政府監(jiān)管等因素,可以判斷二被告人實際上已經(jīng)實施了足以使被害單位產(chǎn)生恐懼心理的脅迫行為。在本案的該節(jié)事實中,被告人李某文、李某武的行為同時觸犯虛假訴訟罪與敲詐勒索罪,屬于想象競合犯,應(yīng)從一重罪以敲詐勒索罪定罪處罰。綜上,一審、二審法院對二被告人實施的上述行為,以敲詐勒索罪定罪處罰是正確的。
(撰稿:上海市浦東新區(qū)人民法院 金果
審編:最高人民法院刑二庭 于同志)