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白鑒波:存疑有利于被告原則之解析
來源: 深圳市中級人民法院   日期:2022-08-25   閱讀:

作者:白鑒波

“存疑時有利于被告”的含義是:在對事實存在合理疑問時,應(yīng)當(dāng)作出有利于被告人的判決、裁定。該原則在適用中可能表現(xiàn)為許多情形:當(dāng)事實在有罪與無罪之間存在疑問時,應(yīng)該按照無罪來處理;當(dāng)事實在重罪與輕罪之間存在疑問時,應(yīng)該認(rèn)定為輕罪;就從重處罰情節(jié)存在疑問時,應(yīng)當(dāng)否認(rèn)從重處罰情節(jié);當(dāng)無法確信某一犯罪行為是否超過追訴時效時,應(yīng)當(dāng)不再追訴。

我國新的刑事訴訟法在字里行間無不體現(xiàn)“存疑時有利于被告”的精神。作為一項訴訟原則,“存疑時有利于被告”也開始進入部分司法人員的思維視角。與歷史上曾經(jīng)被推崇的“有罪推定”相比,無疑具有歷史的意義。但從司法部門對該原則適用的情況來看,對“存疑時有利于被告”的理解尚存在一些不準(zhǔn)確的地方。部分司法人員認(rèn)為只要在案件事實中存在著疑問,就應(yīng)該理所當(dāng)然地適用該原則。于是,“存疑時有利于被告”原則經(jīng)常成為一些司法人員拒絕評價某些復(fù)雜案件的“擋箭牌”,甚至掩蓋了司法人員較低的刑法詮釋、適用能力,甚至包括不敬業(yè)的職業(yè)態(tài)度。筆者認(rèn)為,“存疑時有利于被告”原則的適用前提應(yīng)該是指如下幾個方面:

首先,“存疑”是指對案件事實存在著合理的疑問,而不是對法律的疑問。

作為一個司法者,沒有權(quán)利動輒懷疑刑法的權(quán)威性和確定性。相反,我們應(yīng)該篤信刑法是正義的表述,刑法的規(guī)定是明確和合理的,否則,自身尚且含混不清的法條是不可能成為司法的根據(jù)的。所謂的疑問,只是對案件事實的疑問。例如,刑法第二百六十七條第二款規(guī)定:“攜帶兇器搶奪的,依照本法第二百六十三條的規(guī)定定罪處罰?!睂τ诂F(xiàn)實中的很多攜帶水果刀搶奪的是否應(yīng)該定搶劫罪,有些司法人員常說:由于刑法并沒有規(guī)定多長的刀具屬于第二百六十七條中的“兇器”,所以刑法自身存在著疑問。因此,對于即使攜帶了可以折疊的水果刀進行搶奪,也應(yīng)該按照“存疑時有利于被告”的原則,還是按照搶奪罪處理。刑法規(guī)定的內(nèi)涵根據(jù)其立法意旨以及條文上下文之間的關(guān)系,總是可以確定其不法類型的。如果刑法的內(nèi)容是含混的、有疑問的,刑法不可能成為定案的依據(jù),也無法指導(dǎo)案件事實的形成。但案件事實由于各種原因,如證據(jù)的缺失或事實本身具有混合類型的特征,可能無法達到證據(jù)充分的程度。因此,“存疑時有利于被告”的原則,首先是對案件事實的存疑,而不是對法律的存疑。當(dāng)對刑法存在疑問時,只能說明對刑法的理解和領(lǐng)悟還有深化的空間。

第二,“存疑”是指對案件事實中定罪量刑有重要意義的事實存在合理的疑問,而不是對任何事實都有疑問。

案件事實形成的先決條件,是對于定罪有重要意義的事實都應(yīng)該查實。如果在法定的期限內(nèi),對于定罪與量刑有重要意義的事實仍然不能證實,就不能轉(zhuǎn)嫁到被告人的身上而不利于被告人。因此,在對判決具有重要意義的事實尚存懷疑的情況下,應(yīng)當(dāng)作出有利于被告人的判決。但在疑難復(fù)雜的案件中也經(jīng)常存在著很多對于定罪并沒有多大意義的事實,這些事實如果沒有辦法得到證實,不應(yīng)該片面地理解為“存疑時有利于被告”的原則,而輕率地作出無罪、罪輕或從輕的決定。曾經(jīng)有這么一個案例:行為人甲為某族族長,因與A村發(fā)生土地收益權(quán)的沖突,甲帶領(lǐng)30多人與A村20多人相互斗毆,致A村村民乙被人用亂刀砍死。

法院認(rèn)為,乙的死無法查清到底是誰砍了致命的一刀,因此,認(rèn)為事實不清,所以對甲以故意傷害罪判處有期徒刑五年。法院的判決顯然是對“存疑時有利于被告”原則的誤解,甚至可以說是一種踐踏。在上述共同犯罪中,“部分承擔(dān)全部責(zé)任”,很難也沒有必要查清誰施行了致命一刀的行為。這些事實也許永遠都無法查清,但對案件的定性根本沒有影響,所以,沒有理由認(rèn)為在這種情況下也應(yīng)該按照“存疑時有利于被告”的原則,將故意殺人罪按照故意傷害罪來處理,將本來應(yīng)該判處十年以上有期徒刑的減為五年。

第三,“存疑”是指對證據(jù)的合理懷疑,而不是無端猜疑或片面懷疑。

“任何與人為的事務(wù)有關(guān)并且依賴于人為的證據(jù)的東西都容易存在可能的或想象中的懷疑?!币虼耍挥写嬖诤侠響岩傻臅r候,才有作出有利于被告人的理由。而合理懷疑建立的基礎(chǔ)是已經(jīng)掌握的客觀證據(jù),而不是憑空的設(shè)想。否則,可以毫不夸張地說,沒有哪一個案件是可以沒有假設(shè)意義上的“疑問”的。按照假設(shè)懷疑的推理,幾乎耗盡了所有的精力也不可能“鐵定”一個案件的。

張明楷教授頗有見地的觀點認(rèn)為:“所謂合理的懷疑,應(yīng)當(dāng)具備三個條件:第一,合理懷疑的構(gòu)成依據(jù)是客觀事實,而非隨意猜測。換言之,提出懷疑是基于證據(jù),而不是基于純粹心理上的懷疑。第二,合理懷疑的判斷標(biāo)準(zhǔn)是理智正常且不帶偏見的一般人的認(rèn)識,所以,當(dāng)被告人或辯護人提出懷疑之后,要由法官根據(jù)一般人的觀念、不帶偏見地作出判斷。只有被告人認(rèn)為法官應(yīng)當(dāng)產(chǎn)生合理懷疑時,還不足以構(gòu)成合理懷疑;只有當(dāng)法官以中立人的身份認(rèn)為未能達到確信程度時,才屬于合理懷疑。第三,合理懷疑的成立標(biāo)準(zhǔn)是證明有罪證據(jù)尚不確實、充分。換言之,如果有罪證據(jù)已經(jīng)確實、充分,那么,合理懷疑是不可能成立的?!卑讣聦嵭纬芍械膽岩蓱?yīng)該以現(xiàn)有的證據(jù)為基礎(chǔ)。合理懷疑不是一種毫無根據(jù)的臆想,而是基于自然規(guī)律、一般的生活法則以及客觀證據(jù)而產(chǎn)生的對案件事實的懷疑。

合理懷疑是建立在現(xiàn)有證據(jù)或自然規(guī)律、一般的生活法則的基礎(chǔ)上的。對于合理懷疑所建立的現(xiàn)有證據(jù)基礎(chǔ),不應(yīng)該理解為某一孤立的證據(jù),而是考量案件事實中的所有證據(jù)。如果根據(jù)整個證據(jù)鏈仍然不能排除合理的懷疑,才可以作出有利于被告人的處理。在具體的案件事實中,一個孤立的證據(jù)往往顯得證明力很脆弱,但若干個證據(jù)關(guān)聯(lián)在一起,就可以形成一個有較強證明力的證據(jù)鏈,除非有足夠相反的證據(jù),司法人員不應(yīng)該輕易基于個人的主觀臆想而否決證據(jù)鏈所凝聚的證明力。

客觀的證據(jù)不能開口說話。所以,對于是否存在著合理的懷疑往往依賴于司法人員正常的、不帶任何偏見的理智判斷。我們的司法實踐過于依賴客觀的證據(jù),唯恐滲入自己的個人判斷,這在證據(jù)的認(rèn)定中幾乎是不可能的,特別是對主觀故意的認(rèn)定。所以,當(dāng)被告人否認(rèn)自己主觀上具有犯罪的故意,或共同的故意,或某種明知的心理時,合理懷疑的判斷標(biāo)準(zhǔn)是理智正常且不帶偏見的一般人的認(rèn)識,應(yīng)該由法官根據(jù)一般人的觀念,按照正常的邏輯且不帶偏見地作出判斷。

(作者單位:廣東省深圳市中級人民法院)


 
 
 
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